Введение
Вопрос принятия
наследства и отказа от него постоянно остаётся актуальным, ведь институт
наследования, с одной стороны, обеспечивает переход прав собственности от
наследодателя к наследникам, а с другой зачастую этот переход становится
причиной долгих и весьма сложных разбирательств, в том числе с участием судов.
Целью исследования в данной курсовой работе является изучение процедур принятия
и отказа от наследства.
·
рассмотреть
понятия права на принятие наследства;
https://www.youtube.com/watch?v=https:tv.youtube.com
·
перечислить и
проанализировать способы принятия наследства;
·
уточнить сроки
принятия наследства и последствия их нарушения;
·
рассмотреть
понятие права на отказ от принятия наследства и способы отказа;
·
перечислить виды
способов отказа от принятия наследства.
Поставленные задачи
обусловили структуру работы, которая состоит из введения, двух глав,
объединяющих пять параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Методом исследования в данной работе является правовой и историко-правовой
анализ источников в сфере принятия и отказа от наследства — законодательных и
подзаконных актов, учебной и научной литературы, прочих публикаций.
1.1. Право на принятие наследства. Общие сведения о принятии
наследства
Для того чтобы наследник
мог обладать всей полнотой полномочий, присущих собственнику, в
отношении имущества, доставшегося ему по наследству, необходимо осуществить
immissio bonorum (ввод в наследование). Говоря языком закона, для приобретения
наследства наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Исключение предоставлено
лишь государству, которое может не принимать выморочное имущество, но все равно
будет считаться его приобретателем.
Известно, что в момент
открытия наследства возникает наследственное правоотношение. Сущность его
состоит в том, что у наследника возникает право принять наследство или
отказаться от него, а также при определенных обстоятельствах возникают и
обязанности (завещательный отказ или возложение, исполнение завещания и
пр.).
Все прочие субъекты
гражданского права обязаны не препятствовать наследнику в осуществлении своих
прав, а на некоторых из них возлагаются обязанности помогать и
содействовать наследнику. Правила о принятии наследства были ранее
закреплены в ст. 546, 547 ГК РСФСР (1964 г.) и в ныне действующем
законодательстве получили дальнейшее развитие.
Право на принятие
наследства — это субъективное гражданское право, согласно которому у наследника
есть право выбора — принять наследство или отказаться от него.
Акт принятия наследства
носит универсальный характер. Принятие наследником части наследства
означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни
заключалось и где бы оно ни находилось. Если наследник, находясь во
Владивостоке (месте открытия наследства), принял по наследству автомобиль,
зарегистрированный в местных органах ГИБДД на имя наследодателя, то
такой наследник считается принявшим и квартиру наследодателя, находящуюся
в Санкт-Петербурге и дом, расположенный в Анапе.
То есть если наследство
находится в разных местах, то, принимая наследство по месту открытия
наследства, наследник тем самым принимает наследство и во всех других местах.
Можно предположить, а на практике часто так и происходит, что, принимая
наследство, наследник не знает его состава. Может наследник не знать и всего
круга наследников, призываемых к наследству.
Принятие наследства по
своим правовым последствиям и характеру — односторонняя сделка, где для
возникновения или прекращения (изменения) прав и обязанностей у
наследника достаточно только его волеизъявления. Для совершения акта принятия
наследства конкретным наследником согласия или волеизъявления других наследников
(за исключением случая пропуска срока на принятие наследства) не требуется, а
волеизъявления наследодателя уже быть не может.
Перед принятием
наследства наследник должен знать, что принятие наследства под условием или с
оговорками не допускается, т. е. этот юридический акт носит
безоговорочный характер.
Наследство может быть
принято только целиком,
нельзя принять только
часть наследства, а от остальной части отказаться (речь не идет о разных
основаниях наследования).
При призвании наследника
к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может выбрать и
принять наследство, причитающееся ему по одному из оснований, а от
остальных отказаться, может принять по нескольким, а отказаться от одного, или
принять по всем основаниям.
https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru
Для избежания
возникновения бесхозяйного имущества принятое наследство признается
принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его
фактического принятия, а также независимо от момента государственной
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право
подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
«…Пункт 4 статьи 1152
ГК РФ специально подчеркивает, что принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня открытия наследства независимо от момента государственной
регистрации права наследника на наследственное имущество. Отсутствие
государственной регистрации в этом случае будет лишь препятствовать
наследнику в осуществлении его права собственности на перешедшее к нему
имущество…»[1].
Соглашаясь с тезисом о
возникновении «препятствий наследнику», нельзя не отметить его уязвимость
с правоприменительной, а не теоретической, точки зрения. К
сожалению, автор приведенного высказывания не раскрыл мотивов «препятствования»
такому наследнику в осуществлении своих прав. На практике же может создаться
определенная противоречивая ситуация в отношении недвижимого имущества,
составляющего такое наследство.
заложить и т. п.).
Некоторые юристы полагают такую точку зрения не лишенной определенного
смысла.
По этому поводу хотелось
бы отметить следующие несколько моментов.
Во-первых,
государственной регистрации подлежат: право собственности, право
хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а
также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными законами (п. 1 ст.
131 ГК РФ, п. 1 ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Законодатель употребляет выражение
«право наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит
государственной регистрации». Очевидно, что указанное «право наследника»
не подлежит государственной регистрации, так как по своему статусу не
равнозначно понятию права собственности, хотя, возможно, и будет отнесено в
последующем (при достаточном правовом и теоретическом обосновании) к категории
вещных прав.
Пока же не вызывает
сомнений, что на «право наследника» не распространяется требование о
государственной регистрации в силу отсутствия указания на это в законе.
Во-вторых, права на
имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента
регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом (п.
2 ст. 8 ГК РФ). Только собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом (п. 1 ст. 209 ГК РФ).
Из этих норм
законодательства и из вышеприведенных рассуждений ясно вытекает вывод,
что наследник не является собственником недвижимого имущества, доставшегося ему
по наследству, до момента государственной регистрации своего права
собственности. Следовательно, не обладает правом распоряжения этим имуществом.
В-третьих, наследство
(недвижимое имущество) признается принадлежащим наследнику со дня открытия
наследства (п. 4 ст. 1152 Кодекса).
https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru
С учетом вышесказанного,
недвижимое имущество, входящее в наследственную массу, принадлежит наследнику
на правах пользования и владения, но не распоряжения (ибо в этом случае
возникает триада правомочий собственника). Наследник должен пользоваться
своими правами, помня о законных правах и интересах других наследников.
В-четвертых, наследник
может попытаться распорядиться своим правом на недвижимое имущество и до
истечения срока принятия наследства (шести месяцев со дня открытия наследства)
— ведь «наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия
наследства». Следует отметить, что у наследника в этом случае не будет
свидетельства о праве на наследство по закону (завещанию), которое ему должен
будет выдать нотариус по его заявлению (за исключением случая, когда нотариус
возьмет на себя смелость выдать такое свидетельство до истечения срока,
отведенного на принятие наследства).
Отсутствие
документального подтверждения своих прав влечет отсутствие титульной
собственности у правопретендента, т. е. непризнание его собственником объекта
гражданских прав другими субъектами гражданского оборота.
Очевидно, что тогда у
наследника не будет на руках правоустанавливающего документа, не говоря о том,
что его права как собственника не будут признаны и подтверждены государством
путем их государственной регистрации (ст. 2 Федерального закона «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»), что, в свою очередь (даже при наличии сделки), не позволит получить
легальный титул собственника приобретателю недвижимого имущества. Ибо
ille non habet non dat (тот, кто не имеет, не может передать).
Видимо именно о таких
«препятствиях» и упоминалось выше уважаемым ученым.
Inducere in bonorum
possessionem (вводить в наследование, принимать наследство) можно различными
способами.
Свобода выбора
действий наследника подтверждается не только его субъективным
правом на принятие наследства, но и его субъективным правом на отказ от принятия
наследства. Эта beneficium abstinendi (привилегия отказа от наследства) издавна
присуща наследникам как одна из неотъемлемых характеристик диспозитивной
направленности всей системы частного права, в том числе и права
наследственного.
Наследник, как и ранее,
может hereditatem relinquere (отказаться от наследства) своим пассивным
поведением или активными действиями.
В первом случае наследник
в течение шести месяцев с момента открытия наследства не совершает никаких
действий, свидетельствующих прямо или косвенно (конклюдентные
действия) о его волеизъявлении на принятии наследства. Таким образом,
наследник пропускает срок на принятие наследства, и если он впоследствии не
обращается в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства или с
соответствующим заявлением к наследникам, то он считается отказавшимся от
наследства по умолчанию. В ст. 550 ГК РСФСР (1964 г.) такие действия
наследника именовались непринятием наследства.
2.1.
Право на отказ от принятия наследства и способы отказа
Правила ст. 550 ГК РСФСР
(1964 г.), действующей ранее, преломлялись в ряде других норм ГК
РСФСР (1964 г.) и должны были применяться с учетом разъяснений высших
судебных органов, а также сложившейся судебной практики. Нынешнее
законодательство существенно отличается от упомянутой нормы закона и
учитывает тенденции защиты частноправовых интересов, проявившиеся за последние
два десятилетия в цивилистике России. Теперь нормы об отказе содержатся в трех
статьях ГК РФ против одной в ГК РСФСР (1964 г.).
Ранее наследник по закону
или по завещанию мог отказаться от наследства только в течение шести месяцев со
дня открытия наследства. При этом он мог указать, что отказывается от
наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию,
в пользу государства или отдельной организации. Отказ от наследства без
указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, повлек бы те же
последствия, что и его непринятие.
Теперь наследник вправе
отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу
которых он отказывается в течение срока, установленного для принятия
наследства. Однако, если наследник совершил действия, свидетельствующие о
фактическом принятии наследства, суд может по его заявлению признать этого
наследника отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если
найдет причины пропуска срока уважительными (ст. 1157 ГК РФ).
Следует отметить, что
законодатель избежал в этот раз точного указания на шестимесячный срок
отказа от наследства, а применил дефиницию «срок, установленный для
принятия наследства», тем самым расширив рамки действия права на отказ во
времени и по кругу лиц.
Законодатель также
изменил общее правило, запрещавшее ранее наследнику, принявшему наследство,
отказаться от него. Теперь наследник вправе отказаться от наследства даже после
его принятия (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). По-прежнему не допускается отказ от части
причитающегося наследнику наследства. Однако это правило не относится к случаям
принятия наследства одновременно по нескольким основаниям, что является также
новеллой законодательства.
Сейчас, если наследник призывается к
наследованию, например, одновременно по завещанию, по закону или в порядке
наследственной трансмиссии (как трансмиссар) и в результате открытия
наследства (как наследник), он вправе отказаться от наследства, причитающегося
ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем
основаниям.
Заключение
1. В ранее действовавшем
законодательстве не содержалось примеров фактических действий,
свидетельствующих о принятии наследства наследником. Эти примеры вырабатывались
путем обобщения судебной практики. Сегодня эти правила установлены в гл.
28 ГПК РФ (ст. 262—268).
2. В ранее действовавшей ст.
546 ГК РСФСР (1964 г.) требование закона звучало в более императивной
форме с использованием модального глагола «должны». Теперь же наследство
«может» быть принято. Тем не менее и раньше, и сейчас правовая природа
срока, отведенного на принятие наследства, осталась прежней.
https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru
3. Если ранее законодательством (ст. 546
ГК РСФСР (1964 г.) устанавливался один общий срок принятия наследства для
таких наследников, выражавшийся в оставшейся части основного
шестимесячного срока, если она была более трех месяцев и в продлении
оставшейся части до трех месяцев, если она была менее этого срока, то
теперь законодатель конкретизировал сроки для принятия наследства, поставив их
в зависимость от оснований непринятия наследства «основными»
наследниками.
4. Случаи принятия наследства по
истечении установленного срока существовали и ранее (ст. 547 ГК РСФСР (1964
г.), однако в них говорилось о продлении, а не о восстановлении срока, и не
совсем точно были определены последствия удовлетворения судом заявления.
5. Также ранее не совсем четко был
описан порядок и действия регистрирующих органов и нотариуса в случае
соглашения наследников о включении «опоздавшего» наследника в свой круг.
Ныне это судебный порядок, предусматривающий восстановление срока
судом и признание наследника принявшим наследство.
В целом проведённое
исследование позволяет сделать вывод о том, что ныне действующий Гражданский
кодекс сделал значительный шаг вперёд по сравнению с прежним кодексом, однако
многие положения могут и должны изменяться и совершенствоваться в дальнейшем.
Список
использованной литературы
1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от
26.11.2001 N 146-ФЗ — Часть 3
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ
(ГПК РФ) от 14.11.2002 N 138-ФЗ
3. Бюллетень Минюста РФ. 2000. No 4.
4. Постановление Пленума Верховного Суда
РСФСР от 23.04.1991 N 2 (ред. от 25.10.1996) «О некоторых вопросах,
возникающих у судов по делам о наследовании»
5. Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 N 91
«Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов
нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»
https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru
6. Суханов Е. А. О третьей части
ГК РФ // Вестник ВАС РФ. 2002. No 3.
- Ярошенко К. Новое
законодательство о наследовании // Хозяйство и право. 2002. No 2
(301).